§ 5. Свидетельство о праве наследования

1. Согласно ст. 435 ГК лица, призванные к наследованию по закону или по завещанию, могут просить местную нотариальную контору о выдаче свидетельства, подтверждающего их права на наследство.

Каково правовое значение свидетельства о праве наследования? Из текста ст. 435 ГК следует, что свидетельство лишь подтверждает то обстоятельство, что лицо, указанное в свидетельстве, действительно является наследником. Лицо, указанное в свидетельстве в качестве наследника, не становится наследником на основании свидетельства. Наоборот, лишь то лицо, которое является наследником, может получить это свидетельство о праве наследования.

Получение свидетельства о праве наследования не является необходимым для получения гражданином, призванным к наследованию, прав на наследственное имущество. Право на наследственное имущество приобретается актом принятия наследства.

' См. определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 9 сентября 1940 г. по делу № 1011 и от 25 октября 1941 г. по делу № 956 о разделе наследственного имущества и по делу № 619 от 27 июля 1942 г. (см. П. Е. Орловский, Практика Верховного суда СССР по гражданским наследственным делам, М., 1947, стр. 8—9).

8 О выдаче свидетельства о выморочности наследственного имущества см. гл. VII.

 

224

Однако согласие наследника принять наследство может выразиться и в том, что он обращается в нотариальную контору с просьбой о выдаче ему свидетельства о праве наследования. С этим мы встречаемся особенно часто в тех случаях, когда в качестве лиц, желающих заявить о принятии ими наследства, выступают отсутствующие (в смысле ст. 430 ГК) наследники. Заявление нотариальной конторе просьбы о выдаче свидетельства указывает на намерение заявителя принять наследство, а получение свидетельства всегда означает, что наследник принял наследство.

Необязательность получения наследником свидетельства о праве наследования для приобретения права на наследственное имущество неоднократно подтверждалась в определениях Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР'.

Свидетельство о праве наследования подтверждает силою авторитета государственного органа (нотариальной конторы), выдающего это свидетельство, права наследника на наследственное имущество. Вследствие этого права наследника на наследственное имущество, подтвержденные выданным ему свидетельством о праве наследования, должны считаться бесспорными, пока данное свидетельство не будет аннулировано, что возможно лишь в судебном порядке. Признание прав наследника, указанного в свидетельстве, является обязательным для всех третьих лиц, которые в своих действиях в отношении наследника не только вправе, но и обязаны исходить из того положения, что данное лицо действительно является наследником. Так, например, если у гражданина Иванова находилось подлежавшее возвращению имущество наследодателя Петрова, то гражданин Иванов вправе вернуть это имущество тому лицу, которое указано в свидетельстве в качестве наследника. Если впоследствии данное свидетельство будет аннулировано судебным решением и этим решением в качестве наследника будет признано другое лицо, то перед этим признанным судом наследником гражданин Иванов не будет нести никакой ответственности за то, что он вернул имущество лицу, которое в действительности не являлось наследником Петрова. Признанный судом наследник сможет все свои требования предъявить лишь к тому лицу, которое первоначально было указано в свидетельстве в качестве наследника, в действительности не являясь таковым.

Оспаривать в судебном порядке свидетельство о праве наследования, выданное нотариальной конторой, может любое за-

' См., например, определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 19 апреля 1947 г. по делу № 36/267 («Судебная практика Верховного суда СССР» 1947 г., вып. III, стр. 30)

 

226

интересованное в получении данного наследства лицо. Им яожет являться или лицо, которое считает, что оно не упомянуто (пропущено) в свидетельстве, или лицо, считающее, что свидетельство выдано ненадлежащему наследнику, так как действительным наследником является оно само. Заинтересованным лицом следует считать и отказополучателя и кредитора наследодателя. Наконец, возбудить в суде спор о действительности выданного свидетельства может и прокурор в порядке ст. 2 ГПК. Однако, как это было указано в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 21 января 1950 г. по делу № 36/34, возбудить в судебном порядке вопрос о признании недействительным свидетельства о праве наследования не может нотариус, выдавший данное свидетельство о праве наследования.

2. В ст. 435 ГК указано, что свидетельство о праве наследования выдается «местной нотариальной конторой». Под «местной» нотариальной конторой можно было бы понимать нотариальную контору, находящуюся в месте жительства или в месте нахождения того лица, которое обращается в нотариальную контору с просьбой о выдаче ему свидетельства о праве наследования. Под «местной» нотариальной конторой можно было бы понимать и ту нотариальную контору, которая находится в месте смерти наследодателя или в месте нахождения наследственного имущества или, наконец, в месте последнего постоянного жительства наследодателя (когда место его смерти или нахождения наследственного имущества не совпадает с последним постоянным местом жительства наследодателя).

Совершенно очевидна необходимость установления какого-то единого и ясного признака, по которому должна определяться та нотариальная контора, которая вправе и обязана выдавать свидетельство о праве наследования, для того чтобы исключить возможность одновременной выдачи свидетельств о праве наследования несколькими нотариальными конторами, могущих противоречить по своему содержанию друг другу.

Для предотвращения возможного разнобоя в вопросе о месте выдачи свидетельства о праве наследования Положение о государственном нотариате РСФСР от 31 декабря 1947 г. в ст. 38 точно указывает, что выдает свидетельство о праве наследования нотариальная контора «по месту открытия наследства» '.

В той же ст. 38 Положения указывается, что свидетельство о праве наследования выдается «по просьбе наследников или заинтересованных лиц». Представляется неясным, кого Положение имеет в виду под «заинтересованными лицами». Нам представляется, что обращаться в нотариальную контору о выдаче

' О месте открытия наследства см. § 2 гл. III. 15 Зак. 256. Советское наследственное право

 

226

свидетельства может лишь тот, кому это свидетельство должно быть выдано, а таковым может быть лишь то лицо, которое является (или считает себя) призванным к наследованию (по закону или по завещанию), как это и сказано в ст. 435 ГК. Если этим лицом является финансовый отдел исполкома местного Совета, подающий заявление в нотариальную контору о выдаче свидетельства о выморочности имущества, то он действует в качестве органа государства, от имени государства, к которому, согласно свидетельству, и переходит выморочное наследственное имущество в порядке наследования. Поэтому необходимо признать, что и в этом случае заявление о выдаче свидетельства исходит от того лица, которому выдается свидетельство и к которому считается перешедшим наследственное имущество.

Нельзя себе представить такого случая, когда просьба о выдаче свидетельства о праве наследования исходила бы не от наследника, а от какого-нибудь иного лица, заинтересованного в выдаче свидетельства, но не заинтересованного в его получении. Вопрос о необходимости выдачи свидетельства о праве наследования решается и может решаться лишь самим наследником. Нельзя, в частности, признать право кредитора на-следодателя"и право отказополучателя требовать от нотариальной конторы выдачи свидетельства о праве наследования, хотя они и могут так или иначе быть заинтересованы в выдаче такого свидетельства.

Вследствие этого следует признать, что указание ст. 38 Положения о государственном нотариате РСФСР на «заинтересованных» лиц (наряду с наследниками), по просьбе которых нотариальная контора выдает свидетельство, может быть объяснено лишь неточностью редакции этой статьи и никакого особого правового смысла в себе не содержит.

3. Получение или неполучение наследником свидетельства о праве наследования предоставляется усмотрению наследника, так как право наследника на наследственное имущество не зависит от факта выдачи или невыдачи этого свидетельства. Однако в некоторых случаях для того, чтобы иметь возможность осуществить свои права на наследственное имущество или свои права, вытекающие из принадлежащего ему права на наследственное имущество, наследник обязан подтвердить свои права на наследственное имущество какими-либо бесспорными доказательствами. Таким бесспорным доказательством прав наследника является судебное решение, по которому он признан наследником, а также выданное ему нотариальной конторой свидетельство о праве наследования.

К случаям, когда наследник вынужден подтвердить свои права наследника и когда он вследствие этого нуждается в вы-

 

227

даче ему свидетельства о праве наследования, должны быть в основном отнесены те, когда наследственное имущество или часть его находится в обладании третьих лиц и • подлежит возврату наследнику, или когда третьи лица являются должниками наследодателя и кредиторские права последнего перешли в порядке наследования к наследнику. В этих случаях третьи лица, чтобы обезопасить себя от передачи вещи или от выполнения своего долгового обязательства ненадлежащему лицу, вправе требовать от наследника предъявления им достоверных доказательств того, что он является законным в порядке наследования правопреемником их умершего кредитора. Этим достоверным доказательством и является выданное нотариальной конторой наследнику свидетельство о праве наследования.

Среди тех случаев, когда наследнику в подтверждение своих наследственных прав необходимо представить свидетельство о праве наследования, надлежит ввиду их практического значения выделить следующие. Если в составе наследственного имущества к наследнику перешло право собственности на строение, то для того чтобы иметь возможность распоряжаться этим строением, необходимо произвести в реестре Коммунального отдела запись о перерегистрации этого строения на имя наследника как нового собственника этого строения. Мало того, отсутствие такой записи может привести к признанию строения бесхозяйным и к перечислению его в муниципальный фонд. Для производства указанной выше записи в реестре Коммунального отдела о переходе права собственности от умершего собственника к его наследнику необходимо представление последним свидетельства о праве наследования. В равной мере необходимо представление наследником свидетельства о праве наследования и для получения им вклада наследодателя в Государственной трудовой сберегательной кассе или в банке, если вклад превышает сумму в-300 руб., а также для получения из Государственного банка СССР тех ценностей, которые принадлежали наследодателю и были переданы на хранение в Госбанк СССР в порядке принятия мер охранения '.

Однако в ряде случаев, когда наследнику приходится истребовать у третьих лиц те или иные вещи наследодателя или денежные суммы, представление наследником свидетельства о праве наследования не требуется. Сюда относится, например, право наследника получить из больницы (или иного лечебного заведения) оставшиеся после умершего наследодателя предметы домашнего обихода и личного потребления (домашних вещей, одежды, обуви и т. п.), а также денег и других ценностей на

1 См. § 4 гл. III.

 

228

сумму не свыше 300 руб. Также без представления свидетельства о праве наследования может быть получен наследником вклад наследодателя в Государственную трудовую сберегательную кассу, если он не превышает 300 руб., а если он превышает 300 руб., то лишь 300 руб., представляя для получения остальной суммы свидетельство о праве наследования. Наконец, также без предъявления свидетельства о праве наследования наследник может получить заработную плату, причитавшуюся наследода-телю.

4. Свидетельство о праве наследования является официальным документом, исходящим от соответствующего государственного органа (нотариальной конторы) и подтверждающим право лица, указанного в свидетельстве в качестве наследника, на указанное в том же свидетельстве наследственное имущество. Вследствие этого нотариус обязан до выдачи свидетельства о праве наследования тщательно проверить те обстоятельства, которые могут и должны с бесспорностью подтвердить все те факты, которые должны ,быть указаны в свидетельстве. Такими обстоятельствами являются: факт открытия наследства (то есть факт смерти н'аследодателя или объявления его умершим); время открытия наследства; место открытия наследства; отсутствие или наличие завещания, при наличии завещания — действительность его (как по форме, так и по содержанию); наличие наследников, призываемых к наследованию (как по закону, так и по завещанию); наличие необходимых родственных отношений их с наследо-дателем; факт нетрудоспособности и инждивения в необходимых случаях некоторых наследников, а также длительность состояния их на иждивении; наличие брачных отношений наследодателя;

состав наследственного имущества; факт принадлежности насле-додателю такого имущества, переход которого к наследнику требует особой перерегистрации (как то: строения, автомобиля, мотоцикла и т. п.); стоимость наследственного имущества и т. п. Само собой разумеется, что нотариус проверяет самоличность наследника, просящего о выдаче свидетельства.

Во всех тех случаях, когда нотариус найдет, что представленные доказательства наследственных прав лица, просящего выдать ему свидетельство о праве'наследования, являются недостаточными для подтверждения его прав на наследственное имущество, а также в тех случаях, когда наследственные права этого лица оспариваются, нотариус должен отказать в выдаче свидетельства о праве наследования и предложить данному лицу обратиться для подтверждения своих наследственных прав в суд. «Выдача нотариальными конторами свидетельства о праве на наследство на основании ст. 435 ГК производится в тех случаях, — говорится в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 21 мая 1947 г. по

 

229

делу № 384, — когда право у лица на наследство является бесспорным» '.

Так, факт смерти наследодателя должен быть подтвержден свидетельством о его смерти, выданным органом записи, актов гражданского состояния. Если наследодатель был объявлен умершим, то это обстоятельство должно быть подтверждено либо свидетельством нотариальной конторы об объявлении его умершим, либо соответствующим определением суда. По этим документам устанавливается и момент открытия наследства. Установление этого момента имеет значение для определения круга лиц, призываемых к наследованию и для исчисления того срока, в течение которого наследство может быть принято наследником, а также срока, по истечении которого нотариальная контора вправе выдать свидетельство о праве наследования.

Место открытия наследства (а тем самым и установление той нотариальной конторы, которая может выдать свидетельство о праве наследования в данном случае) может быть подтверждено справками домоуправления или местным органом власти (сельсоветом, поселковым Советом и т. п.) о последнем месте жительства наследодателя или о месте нахождения его имущества.

Для подтверждение, наследования по завещанию должен быть представлен подлинный экземпляр завещания или дубликат нотариально удостоверенного завещания (см. § 109 инструкции НКЮ РСФСР от 2 февраля 1948 г. по применению Положения о государственном нотариате РСФСР от 31 декабря 1947 г.).

Доказательствами родственной связи наследника с наследода-телем являются выписка из книг актов гражданского состояния, метрические свидетельства, копии вступивших в законную силу определений суда об установлении родственных отношений, отметки в паспорте и другие достоверные документы. Удостоверения, выданные домоуправлениями, учреждениями и организациями по месту службы наследников, и заявления граждан не могут служить доказательством родственной связи.

В случае утери или уничтожения документов, подтверждающих родственные отношения, эти отношения могут быть установлены судом на основании постановления Пленума Верховного суда СССР от 7 мая 1954 г. № 3.

Наличие брачных отношений, возникших после выхода Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г.2, может быть удостоверено лишь справкой загса о регистрации брака. Брак, заключенный до 8 июля 1944 г., может быть удостоверен, либо справкой загса о регистрации брака, либо вступившим в законную силу решением суда, при этом такое решение суда

' См. «Судебная практика Верховного суда СССР» 1947, вып. VII, стр. 17. 2 «Ведомости Верховного Совета СССР» 1944 г. № 37.

16 Зак. 256. Советское наследственное право

 

230

после 8 июля 1944 г. может иметь место лишь в том случае, если им подтверждается брак, который заключен до 8 июля 1944 г. (но без его регистрации в органах записи актов гражданского состояния) и который не мог быть зарегистрирован после 8 июля 1944 г. вследствие смерти или пропажи без вести на фронте одного из супругов '. Брак, заключенный до создания органов записи актов гражданского состояния, может быть подтвержден брачным свидетельством или выпиской из бывших церковных книг о совершении брака.

Нетрудоспособность по возрасту подтверждается документами, удостоверяющими возраст данного лица. Нетрудоспособность по состоянию здоровья (инвалидность) должна быть подтверждена либо пенсионной книжкой, либо соответствующей справкой Врачебно-трудовой экспертной комиссии (ВТЭК).

Факт состояния данного лица на иждивении наследодателя, и притом не менее года до дня смерти наследодателя, мо-, жет подтверждаться соответствующими справками сельсовета, домоуправления и т. д. Однако § 111 упоминавшейся выше инструкции НКЮ РСФСР от 2 февраля 1948 г. особо подчеркивает, что нотариус может включить в свидетельство о праве наследования лицо по мотиву состояния егоЗяа иждивении наследодателя лишь, «если он придет к несомненному убеждению, что обращающийся о включении его в свидетельство о праве наследования является нетрудоспособным, состоявшим на иждивении умершего не менее одного года до дня его смерти». Поэтому при малейшем сомнении нотариуса в наличии этих фактов он обязан предложить данному лицу подтвердить их судебным определением, вынесенным в соответствии с постановлением Пленума Верховного суда СССР от 7 мая 1954 г. № 3.

5. До выдачи свидетельства о праве наследования нотариус обязан удостовериться в составе наследственного имущества, проверить принадлежность его умершему и составить перечень этого имущества.

Достаточным доказательством того, что данное имущество входит в наследственное имущество, является, например, включение этого имущества в опись, составленную в порядке принятия мер охранения открывшегося наследства2. Обязательственные требования наследодателя могут подтверждаться соответствующими документами, как то: договорами, решениями судов, выданными должниками обязательствами, исполнительными листами и пр.

Среди отдельных объектов, входящих в состав наследственной массы, принадлежность которых подлежит проверке нотариуса,

1 См. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1944 г, («Ведомости Верховного Совета СССР» 1944 г. № 60). ' См. § 4 гл. III.

 

инструкция Министерства юстиции РСФСР от 2 февраля 1948 г. называет строения, а также иные объекты, подлежащие специальной .регистрации, как то: автомобили, мотоциклы и т. п. Подтверждением принадлежности умершему строения являются соответствующие документы, исходящие от коммунальных органов, или иные законно составленные документы (нотариально удостоверенные договоры и т. п.). Если переживший супруг представит исполнительный лист (или копию решения суда) с надписью о вступлении его в законную силу, по которому за ним признано на основании ст. 10 КЗоБСО РСФСР право на долю в строении, значащемся по документам принадлежащим умершему наследодателю, то в перечне наследственного имущества указывается доля, признанная судом за умершим наследо-дателем'.

В тех случаях, когда в свидетельство о праве наследования в качестве наследственного имущества подлежит включению жилое строение, может возникнуть особый вопрос, не может ли этому препятствовать то обстоятельство, что наследник (или его супруг или его несовершеннолетние дети) уже является собственником другого жилого строения. Вопрос этот может возникнуть в связи с тем, что в силу ст. 182 ГК РСФСР в результате купли-продажи не может оказаться в руках одного лица (или его супруга или его несорершеннолетних детей) два или более владений. Продолжительное время этот вопрос и в судебной практике и в нашей литературе представлялся спорным. В настоящее время в постановлении Пленума Верховного суда СССР от 20 июня 1947 г. № 9/4/У прямо указано, что «при наследовании жилых строений как по закону, так и по завещанию статья 182 ГК РСФСР (и соответствующие статьи ГК Других союзных республик), касающаяся ограничения перехода строений по договорам, не применяется».

Установив состав наследственного имущества, подлежащего внесению, в свидетельство о праве наследования, нотариус указывает в нем не только место нахождения этого имущества, но и дает его оценку и определяет доли, причитающиеся каждому из наследников. Установление оценки наследственного имущества необходимо для того, чтобы определить размер взыскиваемой при выдаче свидетельства о праве наследования государственной пошлины.

6. Свидетельство о праве наследования при наследовании по закону может быть выдано по просьбе наследника, как общее

' См. § 114 инструкции Министерства юстиции РСФСР от 2 февраля 1948г. В УССР нотариус, свидетельствуя принадлежность одному из супругов части имущества, значащегося на имя другого супруга, но приобретенного ими совместно во время брака, выдает этому супругу «Свидетельство о праве собственности на часть в общем имуществе супругов».

16*

 

232

правило, лишь по истечении шести месяцев с момента открытия наследства (ст. 39 Положения о государственном нотариате РСФСР от 31 декабря 1947 г.). Этот шестимесячный срок установлен в связи с тем, что свидетельство о праве наследования выдается или наследнику, уже принявшему наследство, или наследнику, для которого сама выдача свидетельства означает факт принятия им наследства. В то же время для принятия наследства отсутствующими наследниками в ст. 430 ГК установлен шестимесячный срок со дня открытия наследства. Поэтому до истечения этого срока неизвестно, кто из наследников в пределах этого срока еще явится и пожелает принять наследство и получить свидетельство о праве наследования. С другой стороны, отсутствующие наследники, заявившие о своих правах на наследственное имущество по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, в свидетельство не включаются. Однако это не препятствует, конечно, тому, чтобы эти опоздавшие наследники добивались в судебном порядке восстановления пропущенного ими шестимесячного срока и требовали свою долю в наследственном имуществе от других наследников, получивших свидетельство о праве наследования.

Из общего правила о соблюдении шестимесячного срока ст. 39 Положения о государственном нотариате РСФСР от 31 декабря 1947 г. делает одно исключение, а именно: нотариус вправе выдать свидетельство о праве наследования (при наследовании по закону) и до истечения шестимесячного срока «при наличии сведений о всех наследниках умершего» или, как сказано более подробно в § 105 инструкции от 2 февраля 1948 г. по применению Положения: «если в нотариальной конторе имеются несомненные данные о том, что, кроме заявивших о выдаче свидетельства о праве наследования, иных наследников не имеется».

При выдаче свидетельства о праве наследования по завещанию Положение о государственном нотариате РСФСР разрешает нотариусу выдавать свидетельство о праве наследования, не выжидая истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства (ст. 39). Это объясняется тем, что в завещании уже указаны все наследники, и поэтому они сразу же становятся известными и нотариусу.

Также и из этого общего правила о праве нотариуса при наследовании по завещанию выдавать свидетельства, не выжидая шестимесячного срока, имеется исключение: свидетельство выдается лишь по истечении шестимесячного срока, установленного для явки наследников, в тех случаях, «когда имущество завещано в пользу лиц, не перечисленных в статье 418 ГК», то есть в пользу лиц, не являющихся наследниками по закону, иначе говоря, в пользу посторонних лиц. Необходимость в этих случаях выжидать истечения шестимесячного срока объясняется, конечно,

 

233

тем, что, если в течение этого срока явится кто-либо из наследников по закону, завещание в пользу постороннего лица становится недействительным, так как в силу ч. 3 ст. 422 ГК завещать в пользу любого постороннего лица можно лишь при отсутствии у завещателей наследников по закону.

В инструкции по применению Положения о государственном нотариате РСФСР содержится еще одно правило, на котором необходимо остановиться несколько подробнее. Это правило содержится в § 108 и изложено следующим образом: «Явившимся после выдачи свидетельства наследникам нотариус рекомендует обратиться в соответствующий народный суд, смотря по обстоятельствам дела, для истребования своей доли наследственного имущества».

Приведенное правило изложено так, что оно по своему буквальному смыслу должно применяться ко всем случаям выдачи свидетельства о праве наследования при наследовании по закону и ко всем случаям выдачи этого свидетельства при наследовании по завещанию. Мы, однако, считаем, что, несмотря на общий характер этого правила, оно может и должно применяться лишь в тех случаях явки отсутствующего наследника после выдачи свидетельства о праве наследования, когда выдача самого свидетельства имела место по истечении шестимесячного срока с момента открытия наследства. В этом случае необходимость применения указанного правила вызывается тем, что ведь наследником, явившимся после выдачи этого свидетельства, будет всегда тот, который явился в то же время и после истечения шестимесячного срока с момента открытия наследства, то есть того срока, лишь до истечения которого он только и мог бы принять наследство (см. ст. 430 ГК). Так как в связи с истечением этого срока явившийся наследник уже не сможет принять наследства, а тем самым и получить свидетельства о праве наследования, ему не остается другого выхода, как обратиться в суд. В суде он может доказать или то, что он уже принял наследственное имущество до истечения шестимесячного срока, или то, что имеется налицо один из тех исключительных случаев, о которых упоминается в постановлении Пленума Верховного суда СССР от 5 сентября 1952 г. и которые дают право суду продлить этот шестимесячный срок, и на этом основании требовать от остальных наследников свою долю в наследственном имуществе.

Однако инструкция предусматривает ведь и такие случаи, когда свидетельство о праве наследования при наследовании по закону, как исключение, а при наследовании по завещанию, как правило, может быть выдано нотариусом и до истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Тем самым отсутствующий наследник может явиться хотя и после выдачи свидетельства, но до истечения шести месяцев со дня открытия наследства.

 

234

По буквальному смыслу приведенной выше ч. 3 § 108 инструкции содержащееся в ней правило о том, что явившимся после выдачи свидетельства наследникам нотариус рекомендует обратиться в суд для истребования своей доли, подлежит применению и к изложенным нами случаям явки наследника после выдачи свидетельства о праве наследования, но до истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Однако ведь в этих случаях отсутствующий наследник заявил о своем желании получить свидетельство в пределах предоставленного ему по закону (ст. 430 ГК) шестимесячного срока, и поэтому ему нет надобности обращаться в суд. Повидимому, случаи явки отсутствующего наследника после выдачи нотариусом свидетельства о праве наследования, но до истечения шестимесячного срока с момента открытия наследства, должны быть предусмотрены в инструкции особо. В этом отношении необходимо констатировать в инструкции пробел, который должен быть восполнен.

В инструкции предусмотрено, что наследник, принявший наследство и явившийся хотя и после истечения шести месяцев со дня открытия наследства, но до выдачи .нотариусом свидетельства о праве наследования, во всех случаях выдачи свидетельства должен быть включен в него.

Наконец, если. завещанием, по которому выдается свидетельство о праве наследования, охвачено не все наследственное имущество, то наследникам по закону нотариус может выдать особое свидетельство о праве наследования. В этом свидетельстве указывается, что оно касается имущества, которое не было предметом завещательного распоряжения, и делается ссылка на свидетельство, выданное наследникам по завещанию.

В правовой литературе, исходя из изложенных выше правил, был сделан, как нам представляется, правильный вывод о том, что каждый наследник, законно принявший наследство, вправе получить свидетельство о праве наследования в любое время и по истечении шести месяцев без ограничения вообще каким-либо сроком'. На этой же точке зрения стоит и судебная практика.

Свидетельство о праве наследования может выдаваться как всем наследникам вместе, так (по их желанию) и каждому наследнику в отдельности.

7. Как указывалось выше (см. п. 3 настоящего параграфа), вопрос о получении или неполучении наследником свидетельства о праве наследования решается самим наследником. Естественно, что наследник будет просить нотариальную контору о выдаче ему свидетельства о праве наследования лишь в тех случаях,

1 См. Б. Антимонов, С. Герзон, Б. Шлифе р, Наследование и нотариат, М.. 1946, стр. 57.

 

235

когда он нуждается в представлении этого свидетельства для получения наследственного имущества.

Так как возможны случаи, когда наследник для получения одной части наследственного имущества может нуждаться в представлении свидетельства о праве наследования (например, для перехода к нему домовладения), а для получения другой части наследственного имущества может не нуждаться в представлении этого свидетельства (например, для получения домашней обстановки), необходимо признать право наследника указывать то наследственное имущество, которое должно быть включено в выдаваемое ему по его просьбе свидетельство о праве наследования.

8. Государственная пошлина за выдачу свидетельства о праве наследования взимается по твердым ставкам, когда оценка наследственного имущества менее 5 тыс. руб., а именно: при оценке имущества ниже 300 руб. — 10 руб., при оценке от 300 руб. до 1 тыс. руб. — 20 руб., при оценке от 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб. — 50 руб., при оценке от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб. — 100 руб. Если имущество оценено от 5000 руб. до 10000 руб., то государственная пошлина взыскивается в размере 5 процентов стоимости имущества, а при оценке свыше 10 тыс. руб. — в размере 10 процентов стоимости имущества. От уплаты государственной пошлины освобождены свидетельства, подтверждающие права наследования имущества лиц, погибших при защите Родины.

В стоимость переходящего по наследству имущества не включаются страховые суммы по договорам личного страхования, облигации государственных займов, вклады в государственные трудовые сберегательные кассы и в кредитные учреждения СССР, а также сумма авторского гонорара и стоимость авторского права. Тем самым все эти суммы освобождены от обложения их пошлиной. Если же наследственное имущество состоит только из указанных выше сумм и никакого иного имущества в составе наследства не имеется, то пошлина взимается в размере 10 руб. за свидетельство.

В тех случаях, когда имеется несколько наследников и каждому из них выдается отдельное свидетельство о праве наследования, пошлина исчисляется со стоимости всего наследственного имущества, на которое 'выданы свидетельства, и взимается с каждого наследника пропорционально причитающейся ему доле наследства.

 

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 47      Главы: <   35.  36.  37.  38.  39.  40.  41.  42.  43.  44.  45. >